陈世和:新刑诉法的人权保障与律师的尴尬
9月21日 生死族投稿 新刑诉法于2013年1月1日正式施行,虽然该法关于“国家尊重与保障人权”的规定在今后的司法实践中备受考验,但中国的律师对姗姗来迟的“人权保障”仍倍感亲切。在中国,没有任何一种职业象律师职业这样在生存问题上对“人权保障”如此渴望!尽管联合国在人权问题上对律师寄以重任,甚至在《公民权利和政治权利国际公约》这样重要的“人权宪章”中不惜笔墨地点染律师的作用。可总会有人说,联合国及相关国际公约关于律师在人权保障方面的作用不符中国的国情。甚至有人还说,中国刑事诉讼法与律师法中关于律师作用的内容也不符合中国的国情!那么,中国的国情是什么?是不是律师在人们心目中留下了讼师一类“麻烦制造者”的历史阴影太多太深,抑或是部分执法者不愿让律师这类异己力量来分享一杯羹?在立法前进一步、执法倒退两步的怪圈之中,我对律师们面临一波三折的恶性循环的处境深深忧虑,在律师弱不禁风的双肩上,担当得起“保障人权”的大任吗?
一
从权力结构与利益板块的台面上看,律师始终是不入流的。虽然有的学者将刑事诉讼分为侦查、起诉、辩护、审判与监督等五项职能,但将行使辩护职责的律师也列入职能主体恐怕名不副实。除了侦查、起诉、审判、监督四项公权外,律师仅仅是在辩护方面获得一点可怜的“私权”,而且还是被关押的“坏人”委托授权的。可见律师无职无权,不能通过职权流转进行利益互换。律师凭着“寡嘴一张”要想跻身上流社会,必然遭到部分执法人员的本能排斥。由此看,律师要想生存发展就必须将法律赋予的那一点点权利转换为求情权,即律师以不触动权利主体原有的利益格局为基本的妥协要素,并以此作为交换条件,使权利主体恩准律师进入利益板块的边缘,这样律师方能在夹缝中生存求活。可见求情权对于律师来说是多么的重要!我国古代的实例就可证实这一点。中国古代的律师(讼师)并非史书典籍描述那样坏,古代的老百姓还是很欢迎讼师为其捉刀代笔、具状陈词的。但舆论权控制在官府,讼师们幻想凭藉“一纸刀笔”、“代为词讼”就可在衙门前舞文弄墨、生存发展,无异于在权力结构与利益板块内“虎口拔牙”。不是“抢饭碗”而是“讨一杯羹”的讼师必然遭到官府本能的偏见与除斥。依附于官府的刀笔吏们更是咬牙切齿地对律师(讼师)进行了无端的责难。在无情的鞭笞下,古代社会对律师(讼师)的评价远不如黑社会人物。黑社会人物尚且获得打家劫舍、行侠仗义的褒奖赞誉。而律师(讼师)则被贬为教唆词讼、引起纷争的讼棍。凭心而论,我们这个古老的民族在表相上尊崇礼仪、敬重斯文,骨子里真正崇拜的却是权力和武力!
在这个习惯玩弄“权”、“术”的社会里,古代讼师的社会地位是何等的低下。奇怪的是在法律禁止与官府责难的双重困境之中,讼师们(古代中国律师)居然得以生存求活不能不说是一个历史的奇迹!也可以说是“求情权”起了相当重要的作用。在古代,讼师们潜藏游弋在民间与官府之间,通过代替当事人与承行官吏、师爷、差役打交道时运用“打点衙门”的方式取得求情权,获得了“出入衙门”的生存权利。可以毫不夸张地说,古代讼师们除了不能在公堂上公开辩论外,与现代诉讼律师(非诉讼业务除外)的业务几乎没有太大的差别。鉴于历史的经验反复实证“求情权”的重要意义,因此现代律师在诉讼领域内只有与自己的前辈(讼师)一样,通过“求情”才能获得生存。在求情与求法的两难之中,律师的执业没有过多的选择,求法是手段,求情是根本,这是律师生存求活的不二法门。现阶段,律师如果不谙熟此道,执意要充当行侠仗义的角色,企图通过法律赋予的“控辩方式”去维护当事人的合法权益,去匡护正义、保护人权,那就“大错特错”了。因为就其低下的社会地位而言,无职无权的律师自身尚处于“维权”窘况,还在“生存求活”状态中四处求情,怎么能去维护他人的合法权益与“保障人权”呢!
二
从立法层面上看,我国有关律师作用的法律、法规与规章并不少见。实事求是地说,这种进步是显而易见的。但透视这些法律、法规与规章的字里行间,我们发现律师在这些法律关系中扮演了一个很尴尬的角色。对于诉讼律师而言,刑事诉讼法与民事诉讼法无疑是律师最主要的执业工具与生存武器。可是律师在这两大诉讼法中处于什么样的地位一时却难以说清。民事诉讼法称律师为诉讼代理人,刑事诉讼法则将律师界定为诉讼参与人。在这些诉讼法律关系中,律师既非利益主体(当事人),也不是执行主体(公、检、法),却充当了求情主体。并且作为义务主体要承受刑法306条的伪证罪责任。一把“达摩克里斯剑”高高地悬在律师们的头上,律师处境如此险恶,怎么去“维护当事人的合法权益”和“保障人权”呢?就法律的执行问题而言,无论在立法上表述了多少有利于律师职业与人权保障的条款,在执法者看来,这都是一些“书生气十足”的务虚理论,没有实际意义。如果要将宪法与刑诉法中关于“尊重和保障人权”这类溢美的词令付诸实际,则要看执行主体的脸色行事。这里,存在着执行主体是否愿意执行的问题。执行主体可以借口这些条款不符中国的国情而拖延、规避履行义务,甚至干脆不予执行也不会受到任何法纪的拘束。执行主体在法律的认知程度上采取了唯权所需的“打折”,实际是潜意识里阴暗的历史心理作怪和司法惯例使然。换句话说,执法者对任何纸上的法律都有一种唯我所用的“变通”欲望。如在严禁开采小煤矿问题上,中央三令五申甚至颁布法令明令取缔。可纸上的法令是一回事,实际执行又是另一回事,各地的私矿明停暗开的情形比比皆是。在利益链条上,老板们与地方官员已经通过“罚款”这一途径,形成了“破财免灾”的游戏规则。只要缴足罚款,就可继续开采。至于工人是否面临矿毁人亡之灾,已经不是矿主和执法者们所关心的事。这就是有法不依、屡禁不止的缘由。中国古代也有这样的实例,我国古代从唐朝至宋、明、大清以来,均制定了大量卷帙浩繁的法规典籍,如唐律、宋刑统、大清律等成文法典。可古代的执法者却对这些成文法典进行了对己有利的筛选。对上级官府颁布的法令,下级官吏也采取了“上有政策、下有对策”的区别对待。在清朝,为了取缔讼师,设立了“代书戳记制度”。但在实际执行中,仍多为讼师通过与官府内的代书熟识,“代为誊清、用戳。”可见纸上的法令与制度要付诸执行,还要看具体的执行人是否愿意。清朝代书戳记制度就是这样不仅不能发挥“立法者”立法本意的作用,反而在实践中走向反面成为被取缔者的一项业务。有人说,这是中国乡土社会特有的潜规则,它与西方宪政时代的法治原则背道而驰。中国社会尊崇“权术”,将之“潜藏于胸”,具体的执法者会充分运用“权”与“术”来进行法律适用的选择。如律师在会见被告人时,看守所的警察在场监督。律师以“刑诉法”的规定告知警察不能在场妨碍律师会见。但看守的警察却引用“看守所条例”中的一句话,即律师在会见时可以“戒护”,并以此为由否定了作为“上位法”的刑诉法的权威。关于“戒护”是否可以作为“在场监督”的同义词这里暂且不论,上述警察让人啼笑皆非的释法充分说明了中国人执行法律的“变通”智慧确乎渗透于血脉之中。这里引发出一个非常危险的信号,即谁是法律执行者的问题是何等重要!无论立法者的主观愿望有多么美好,纵使你有九十九条理由,但只要有一条对执行者有利的就够了,即只要有刑法306条辩护人伪证罪的一条罪名,就足以将放弃求情而进行对抗的律师“一网打尽”,让你背负“伪证”的恶名到号子里尽显“血染的风采”。中国的律师就是在这样一个奇怪的诉讼结构中,游离于权力板块之外,通过向自己对抗一方求情而赖以生存的。形象一点说,法律规定公开开庭就是让律师在法庭上公开辩论,可现实告诉你法庭不是律师说话的地方,那是被告“认罪的场所”,无论你律师怎样雄辩滔滔、口若悬河,但执法者只要一拍“惊堂木”,说声“重复的不得再说”,你就得哑口无言、忍气吞声;你明知执法者在玩弄无聊的“权术”故意刁难,你也得笑脸相迎。可见中国的律师在一个尴尬的地位上扮演了一个多么滑稽的角色。我曾怀疑,中国律师参与辩护的诉讼关系算不算正当的博弈,在中国社会既有书面文字规定又存在潜规则的具有两套不同价值取向的游戏规则面前,律师在这场没有裁判的游戏中必败无疑!
面对败局,中国的律师为何要不懈地追求?解困的秘方何在,路在何方?如果不在立法中解决律师权利的具体执行权由谁掌握的问题,如果不让律师依法启动保护自己权利的司法救济程序,如果没有程序性法官或诸如古代“按察司”之类的官员居中裁判实施救济与监督。那么,中国的律师就有可能永远通过“求情”去“狐假虎威”地维护当事人的合法权益,就有可能永远高举“律师权利”这个仅仅是立法上给予的“纸糊灯笼”去照亮“保障人权”的黑暗路径!
倪洪涛:劳教执行当禁止而非改革我国的劳动教养是在1957年《国务院关于劳动教养问题的决定》(以下简称《决定》)、1979年《关于劳动教养问题的决定和补充规定》(以下简称《补充规定》)和1982公安部颁布的《……
喻中:改革的路径不可能是单一的在关于政治体制改革的热议中,宪政再次成为焦点。“宪政梦”也成为当下网络热词。有一种观点认为,我们的目标是宪政社会主义。也有观点认为,儒家宪政更值得追求。还有一种观点认为,宪政民……
王建勋:天下没有免费的自由中国有句古训:言多必有失。它告诫人们少说话,否则容易出漏子,甚至酿成大祸。即使心知肚明,即使义愤填膺,最好的处世哲学也是莫言。河南省政协常委赵克罗近来因在微博上批评南阳平……
汪广文:法治背景下基层法院社会管理创新的路径选择加强和创新社会管理,事关党的执政地位巩固、国家长治久安及人民安居乐业,是中国特色社会主义事业总体布局中社会建设的重要内容,党的十八大报告中第一次将“法治保障”写入了加强和创新社……
陈世和:新刑诉法的人权保障与律师的尴尬新刑诉法于2013年1月1日正式施行,虽然该法关于“国家尊重与保障人权”的规定在今后的司法实践中备受考验,但中国的律师对姗姗来迟的“人权保障”仍倍感亲切。在中国,没有任何一种职……
陶郁:铁路市场化会有什么影响?与人民共和国同时建立的铁道部,历经六十余载风雨后,终于在2013年3月成为了历史。按照国务院机构改革方案,中国铁路系统将进行以政企分开为目标的改革:原本属于铁道部的行政管理职能……
张文魁:国企民营化绝大部分国企都应该走民营化的道路,国企民营化改革会有很大阻力,除了要进行意识形态创新之外,还必须有勇气打破既得利益格局。目前,寻求改革共识,并不就是意味着需要得到既得利益集团的……
陈世和:法官的职业个性与合议庭的“形同虚设”一年一度的法院工作报告在人代会上照本宣科地朗读毫无新意,虽然司法改革已形成共识,但造成如此之多弊案的法院审判组织的旧有模式却一成不变。其实任何改革都必须从基础性制度入手。因此改……
刘练军:水果刀背后的司法容忍度近日,郑州市民吴伟春因在随身携带的钥匙链上挂了一把小水果刀,而被郑州市公安局二七第二分局行政拘留三天的新闻,在社会上引起了热议。这把让吴先生身陷“囹圄”的小水果刀,系他从正规超……
李莎:写在人权边上基于母校人权课程的开设而想说的话说起来我与人权好像有一种奇妙的缘分:在人大法学院保研英文复试上,我抽到的主题就是HumanRights,当时没有什么时间准备也没有很丰富的知识,便有些零乱地说了自己的看法:“人……
陈瑞华:让每个法官独立审判当我们逐渐削弱了院长和庭长的审批权后,我们是不是又把审批权交给了审判长?这种制度值得尝试,但不宜成为长远发展方向。还是应该尊重每个法官的独立审判权。南方周末:看了福田法院……
张晋藩:从历史深处走来的法制精神中华民族自形成起经历了数千年的发展过程,形成了优秀的民族精神和文化传统。这是中华民族的宝贵财富,其中不乏超越时空的内容。在中华民族伟大复兴展现出光明前景的伟大时代,将中华法制史……
“终结革命”讨论的再讨论工农问题还是公平问题工农是否被边缘化,事实是否如此,我以为并没有十分大的分歧。工农边缘化可能给中国社会带来的震撼,我想即便不同意于博士的人,也大多是说现在还没那……
韩洪刚:乳业标准最低:“公司农户”下的蛋时代周报评论员韩洪刚在“三聚氰胺”事件之后,中国奶业再次被推动了风口浪尖。近日,在一个牛奶行业内部的研讨会上,广州市奶业协会理事长王丁棉指称乳业新国标是“全球最差的牛奶标……
全民公决的历史流变与逻辑困境全民公决,起源于古希腊的雅典城邦,复兴于法国大革命;但在近代随着自由民主制确立主流地位而衰落;冷战后改头换面以对内的民族自决权的概念再次兴起。全民公决不过是政府文明初期的……
顾海兵:政府信息公开的关键是党务信息公开自2008年5月1日开始实施《中华人民共和国政府信息公开条例》以来,应该说,政府信息的公开有所进展。比如,目前国务院很多部委经费预算与支出的公开。必须说,有规则比没有规则好,有……
叶铭葆:政府诚信难点在知错认错广西北海的“四律师案”,眼下处于相持阶段。在第一个回合的交锋中,双方互有得失。有三位律师取保候审,可以认为是律师团初战告捷;检方正式批准逮捕律师杨在新,而且恢复自由的三律师人间……
李醒民:我为什么从来不申请课题谁都知道,现在学术界的“生态环境”很不利于学术:僵化的量化考核制独霸一方,课题一票否决制和项目化生存风靡域中。你若没有弄来课题或项目,你不仅无钱报销各种研究费用,而且每逢考核肯……
叶铭葆:略议评陈与评毛的双重标准在中国共产党的历史上,有两个人的地位十分独特,无人可比,一个是陈独秀,一个是毛泽东。陈独秀是中共的主要创始人,在党内任职虽仅年,却是一至五届的最高领导人。毛泽东不仅参与了中共的……
学,科学,讨论和燕园评论突然提起这么些似乎彼此并不相关的话题,需要解释一下。先解释之所以提起这些问题的由来。北京大学的这个网站既不同于一般性评论网站,虽然它叫做‘燕园时评’,因为它毕竟“书卷气”……
不该给的一万与应该给的一亿精英是否就该过得比大众强?这本来不是什么问题,当然应该强嘛。然而,正是这个不成为问题的问题却成为当前一个热点话题。前不久,经济学家萧灼基先生针对山东日照市建设教授花园,讲……
于建嵘:社会转型首先应解决社会不公社会转型是一个争议比较大的话题,我们一般讲社会转型,首先是传统社会向现代社会转型,而今天我们讲的社会转型,是在一个特别的背景下提出的,是从改革开放以后,计划经济向市场经济的转型……
叶铭葆:“群众专政”又重来什么叫“群众专政”?对于今天的年轻人来说,或许是天方夜谭。但凡经历过“文革”的人,大概都不会陌生。在笔者的记忆中,那挂着大牌子的“群众专政指挥部”,令人望而生畏;那些头戴柳条帽……
亲美与民族主义的结合对于美国遭袭伤亡惨重一事究竟应该幸灾乐祸还是应该持同情态度,网上区分出亲美派与反美派两种观点,且彼此攻击,究竟孰是孰非?我认为应该分两个层面来考虑:一、从人性的角度来说,……