姚万勤:论教唆自杀可罚性对共犯理论的动摇
6月22日 夜未央投稿 【摘要】我国刑法没有明文规定对教唆他人自杀的行为的处理,理论通说一般以故意杀人罪论处。但是如此处理的话,必然对限制正犯概念、共犯的处罚根据以及从属性程度等基本理论产生动摇。如果能够立足于构成要件的定型性以及维护共犯的基本理论,在解释路径中予以完善,可以得出合理结论。
【关键词】教唆自杀;限制正犯概念;混合惹起说;共犯从属性
教唆他人进行自杀,能否对教唆者处以刑罚?有的国家在刑法中予以明文规定,如日本刑法第202条规定了自杀参与罪,即禁止“教唆或者帮助他人自杀”的行为。由于我国对该问题没有刑法法规的明文规定,所以对该问题的处理并没有形成定论。我国通说认为应当根据被教唆的对象不同而分别予以处理,换言之,“如果是教唆具有意志自由的人自杀的话,那么教唆者的社会危害性就较小,虽应以故意杀人罪论处,但应按情节较轻的故意杀人罪从轻、减轻或者免除处罚;对于教唆无责任能力人自杀的,由于被教唆者缺乏辨认控制能力,对被教唆者应以故意杀人罪的间接正犯对待。”〔1〕那么对于教唆具有意志能力的人自杀是否是基于教唆犯的法理的思考而将其定罪处刑,通说并没有明确,但是从论断中也不难看出其以共犯的理论为出发点。的确,在我国刑法没有明文规定的情况下,我们对于该类的案件的处理往往求诸于理论上的解释,乍看之下,该种分情况讨论的方法很容易让人接受,但是仔细推敲,不难发现,如果对教唆他人自杀的教唆者以故意杀人罪定罪处刑,那么刑法的罪刑法定原则这一铁律将被破坏,到底间接正犯能在多大的范围内承载该类案件的定性,其界限也并不明确。笔者认为,在我国刑法缺乏明文规定的场合下,贸然就对教唆他人自杀的教唆者以故意杀人论罪处刑,至少在三个方面动摇了共犯的理论。
一、对限制正犯概念的动摇
(一)扩张正犯概念与限制正犯概念
在共犯理论中,以构成要件论为基底而展开论述的正犯概念,是首先必须要明确界定的概念,关于该问题存在限制的正犯概念(restriktiverTaterbegriff)和扩张的正犯概念(extensiverTaterbegriff)的对立。限制的正犯概念认为,只有亲手实施构成要件行为的人才是正犯,而非亲手实施构成要件行为的人均为共犯,从该种理论出发,共犯规定是将处罚范围进行扩张,基于将那些原本在构成要件之外的行为也最终包涉进来的“扩张刑罚事由”(Strafausdehnungsgrunde)。而扩张的正犯概念认为,对法益造成侵害或仅仅引起法益侵害的人都为正犯,即“所有参与者都是正犯,视为多数的直接的正犯”〔2〕的见解在较为广阔的范围上来把握正犯的概念问题,从该立场出发,将对那些如果没有共犯规定就当然要作为处罚的情形进行一定程度的限制,即“刑罚的限制事由”(Strafeinschrankungsgrnde)。现在一般认为采用单一共犯体系的国家采取扩张的正犯概念,而在区分制共犯体系的国家采用限制的正犯概念。以德国刑法第22条为例,其标准是,正犯是“实施”犯罪之人;而日本刑法第60条也明确规定,“两人以上共同实施犯罪的,都是正犯。”所谓“实施”犯罪,也就是说,只有直接的实施者才被视为正犯,此外的参与者成为诱发正犯、援助正犯。〔3〕以上分析不难发现,目前在德日刑法理论中以限制正犯概念为其通说。
我国刑法中并没有采取德日刑法式的立法例,即在立法中明确区分了“正犯与共犯”的体系。但是,即便如此,有学者认为我国在共犯的体系上采取的是区分制,因为在我国刑法中也明确规定了“教唆犯”之共犯类型。〔4〕但是,“在目前我国刑法规定的共犯模式的框架内,教唆犯并不具有独立的共犯人种类的法律性质,因为,教唆犯最终按照其在共同犯罪中所起的作用处罚,如果在整个共同犯罪中起主要作用就是主犯,起次要作用则为从犯。”〔5〕在此意义上而言,笔者认为我国在正犯的体系上无疑采取的是单一制共犯体系,那么在正犯的概念上也必然吸收扩张的正犯概念。如此理解的话,我国通说在教唆自杀问题的处理上借助于扩张的正犯概念,即“将在构成要件的实现上起原因作用的所有参与者,都认为是正犯,在全体的现象中该人的协力给予怎样的意义不加考虑。”〔6〕不可否认的是,如果将扩张的正犯概念贯彻到底的话,通说的处理方式是毫无破绽可言的,但是,如果坚持这一本身缺陷很多的理论体系,而渴望得出多么妥当的结论又是何等之困难。
(二)对扩张正犯概念的反思
目前对扩张的正犯概念的批判之声不绝于耳,可见扩张的正犯概念到处充斥着理论破绽,大致说来,以下几点甚为明显:
第一,“若依扩张的正犯概念的见解,则完全就放弃了罪刑法定主义之下的犯罪论体系的实行行为的概念,取代为对构成要件实现结果赋予条件的所有行为,因为该行为在刑法上以同价值而视为正犯加以处罚,故而陷入极端条件说之处境。”〔7〕即扩张的正犯概念无视罪刑法定原则之下的构成要件的定型性,将所有赋予构成要件的条件者均作为正犯处以正犯之刑,务必说该种理论有扩大了正犯处罚范围之嫌。
第二,采取扩张的正犯概念,将犯罪的完成单纯的作为因果关系来把握,依存于因果关系概念,但是,用因果性并不能完全揭示共犯的本质。〔8〕即使采用了统一的正犯的概念,最后也要在不同的场合承认各种刑罚的加重减轻事由,因此,实质上无法排除纳入了共犯与正犯的区别、依存于共犯的困难。〔9〕换言之,即便认为我国的正犯采取的是扩张正犯的概念,但是在处罚上,我国又采取作用分类的方式对构成要件的行为予以不同加担者给予不同的处罚,于终极效果上而言,就是要限制不同的参与者不同的刑事责任,最终又似乎滑向了限制的正犯概念的处理方式,即区分正犯和共犯并给予不同的处遇。
第三,扩张的正犯概念对于共犯的从属性(本文第三部分论述)而言,因为将极端从属性形式视为无可置疑的绝对原理作为前提,故不得不朝正犯概念变更之方向,寻求另外解决途径。〔10〕但是在现行共犯的从属性程度的问题上,德国已经在实定法上明确采用限制从属性说,而日本在解释论上也是以限制从属性说为其理论导向,可以说极端的从属性说已经江河日下,鲜有人主张。在我国刑法学界中,也有学者开始提倡在我国采取共犯的限制从属性说。
第四,作为理论根基的条件说(等价说)并不从客观面上对共犯与正犯加以区分,而是倾向于在该结果发生的行为者的意思内容上予以区别主观说的立场,这是不正确的一种考虑方式。〔11〕
(三)限制正犯概念视野下的结论检讨
由于扩张的正犯在理论上有如此多的缺陷,为笔者所不取,相反,限制正犯概念能够很好地维护构成要件的定型性,在正犯认定的范围上也不会失之过宽,所以该种理论也一般为大陆法系国家所接纳。而且,如果坚持扩张的正犯概念的话,那么在处罚上就必然出现这样一种结论,例如,某A生活失意并与某B借酒浇愁,某B反复述说“活着真没意思,我要是你不如死了算了”,如果某A真的就自杀了话,可以说某B对于某A的死亡赋予了某种原因力,就可以追究其故意杀人罪的刑事责任,但是这样的处理结论必然存在疑问,即如果处罚某B,那么某A是否也构成故意杀人罪的正犯,就笔者所考察,似乎没有人会主张该种结论。但是如果从限制正犯概念的立场出发的话,即使某A的确自杀成功,那么也必然要考察其行为的构成要件符合性,即是否是亲自实施了构成要件行为,如果能得出妥当的结论,那么才能论及某B的行为性质,这也是妥当的方式,因为在现行共犯的理论之下绝对不能承认“没有正犯的共犯”,但是可以存在“没有共犯的正犯”现象。即使现在德国以目的行为论为背景,把存在某种“行为支配”(Tatherrschaft)作为正犯概念标志的立场,已经成为通说。〔12〕德国学者Roxin进一步认为,在正犯亲自实行犯罪时是直接行为性支配(Handlungsherrschaft),在间接正犯时行为支配是意思性支配(Willensherrschaft),在共同正犯时行为支配是功能性支配(funktionelleTatherrschaft)。〔13〕如果按照该种理论分析的话,对于教唆一个具有意志自由的人自杀的话,要追究其刑事责任,无论如何都不可能说其支配了整个“犯罪过程”。所以在结论上限制正犯概念与行为支配理论并不存在多大的差别,只是思考的路径别样而已。如果对教唆他人进行自杀予以刑法处罚,可以说,首先就动摇了限制正犯的概念。
二、对共犯处罚根据混合惹起说的动摇
(一)德日刑法中共犯处罚根据的对立
围绕共犯的处罚根据(Strafgrund),在学说上存在责任共犯论(Schuldteilnahmetheorie)、不法共犯论(Unrechtsteilnahmetheorie)、以及惹起说(Verursachungstheorie)或者促进说(Forderungstheorie)之间的对立。而对处罚根据的立场的选择直接影响到对共犯从属性问题的把握。
责任共犯论认为,共犯之所以要受处罚,即共犯者把正犯者诱人责任和刑罚之中,因此要受处罚。〔14〕也就是说,“该说从行为人在创造出了负有刑事责任的犯罪者这一点上探究处罚根据,因而被称为责任共犯论,为此,这种场合下的责任必须是就符合构成要件且违法的行为而言。”〔15〕概而言之,共犯之所以受处罚,是因为正犯实施了违法有责的行为,所有在可罚性上也借用了正犯的可罚性而连带的受到处罚。该种理论与后述的共犯从属性程度中极端从属性具有亲和性。
不法共犯论认为,共犯由于使正犯实施了符合构成要件的违法行为故而受处罚,即正犯行为只有在违法的场合,共犯才受到处罚。〔16〕而且,从这一立场出发,在只要正犯行为违法则可能成立共犯意义上,共犯行为(只要不存在共犯所固有的违法性阻却事由)亦成为违法,这就肯定了“违法的连带性”。〔17〕该种理论与后述的共犯从属性程度中限制从属性具有亲和性。
惹起说认为,“共犯因为共同惹起了正犯所实现的结果,所以要受到处罚”,也称其为原因设定论或者因果共犯论。〔18〕关于惹起说在其内部又可以进一步分为纯粹惹起说(reineVerursachungstheorie)、修正惹起说(modifizierteVerursachungstheorie)和混合惹起说(gemischteVerursachungstheorie)之间的对立。纯粹惹起说认为共犯由于自己侵害了法益所以才受处罚,共犯的违法性独立于正犯,共犯不从属于正犯的违法性。〔19〕修正惹起说认为共犯是由于参与了正犯的法益侵害行为始受处罚,故共犯的违法性必然从属于正犯的违法性。混合惹起说认为共犯人通过正犯的实行行为,间接地侵害了法益,所以共犯的违法性从属于正犯的法益侵害或危险。〔20〕
(二)对各种观点的评析
根据责任共犯论所主张的“共犯者制造了正犯者,正犯者实施了犯罪”的模式来理解的话,其间在共犯的行为与构成要件的结果之间的关系并不成障碍。但是,“要说被陷入责任与刑罚的话,在正犯者的行为中也至少必须具备有极端从属性说的限度内的犯罪要素,并且,由于在未遂犯的限度内也制造了犯罪者,所以未遂的教唆也是可处罚的。”〔21〕但是,德日刑法通说认为未遂的教唆并不具有可罚性。因此,共犯的可罚性不仅在于惹起了与刑法上的保护法益无关的“正犯堕落”这种结果,还在于“诱惑”这种共犯行为本身以及共犯的心情无价值之中,可以说这是伦理行为无价值的立场。〔22〕即,该种观点易基于伦理的立场出发,将那些没有法益侵害的但是违反伦理的行为也给予规制,那么必须说,刑法的限制机能在该理论中并没有得到很好之贯彻,刑法的处罚范围在此也必将无限制地放大。
而不法共犯论立足于“从共犯出发,将正犯的行为看作为处罚的条件的‘违法连带性’的立场”。但是,仅仅将“使实施”正犯行为(行为无价值)作为共犯违法性是很不够的,而忽视了违法性中侵害、威胁法益(结果无价值)的一面,这就是这种见解的问题所在。〔23〕因为从各国的立法例中,也不难发现“共犯的既遂犯比共犯的未遂犯处罚要重,表明结果无价值对共犯的重要性不能忽视。”〔24〕
惹起说从法益侵害性的立场出发,认为共犯的行为之所以受处罚是由于其行为造成了一定的法益侵害,但是对法益侵害的样态有不同的理解。纯粹的惹起说在共犯的违法性独立于正犯的违法性之中探究法益侵害性,
该种观点和前文的扩张的正犯概念可以说如出一辙,如果将该理论贯彻到底的话就会得出“没有正犯的共犯”的怪异结论。修正惹起说认为共犯的处罚根据在于共犯参与了正犯的不法侵害行为,这样就可以将共犯的不法求诸于正犯的不法,从而肯定“违法的连带性”。但是在结论的贯彻上,其既否定“没有正犯的共犯”,也否定“没有共犯的正犯”。这样就不免走向另一个极端,且与现行的德日刑法体系不相符合。混合惹起说认为,“处罚根据在于对构成要件上的保护法益进行从属性的侵害,共犯不法部分从属于、部分独立于正犯不法。”〔25〕这样在结论上就可以得出“没有共犯的正犯”和否定“没有正犯的共犯”的概念。
的确,在共犯处罚根据上的对立本身各种观点就错综复杂,在选择性较大的理论空间内,各个学者仁者见仁,智者见智,但是随着结果无价值论的兴起和提倡,在共犯的处罚根据上贯彻这一学说思想也是日本学者的追求,可以说都有合理性的一面。但是法益侵害无处不充斥于人们的生活当中,不能一味的在法益侵害性的层面上就动用刑法,为了防止这种恣意性的风险,必须结合构成要件定型性的判断,即只有共犯惹起了构成要件保护的法益侵害,即间接地造成了法益侵害的情形才能被处罚,所以混合惹起说基本是妥当的。
(三)共犯处罚根据学说视野下的结论检讨
现在在日本学说中,混合惹起说是其通说。本文也基本维持该结论。那么对教唆他人自杀的行为又该进行何种的评价呢?可以说,如果按照不同的理论体系可以得出不同的结论,但是何种结论具有合理性必须要进行检讨。例如,教唆一个没有自杀意图的人产生了自杀的情形,在责任共犯说看来教唆他人自杀是不可罚的,因为正犯(自杀者)的行为必须违法有责,共犯才能被处罚,但是教唆一个具有意志自由的人去自杀,也不能就此肯定该行为就是违法有责的犯罪行为,而且从现在的各国的立法体系看来,自杀是属于处分自己的重大法益的行为,也不能对其进行特殊预防。在不法共犯论看来,教唆他人进行自杀的行为是不能进行处罚的,因为贯彻“违法连带性”的立场的话,在自杀者的行为不受处罚的情况下,该行为也是不能被处罚的。在纯粹惹起说的学者看来,那么该种行为就是具有可罚性,只要有法益侵害性就能被追究刑事责任。修正的惹起说将法益侵害求诸于正犯的不法侵害,那么对于自杀者而言,该行为也不具有可罚性。从混合惹起说的立场来看的话,这样的情形也是不能被科处刑罚的,因为该种法益侵害必须是构成要件范围内的法益侵害,他人自杀的行为其本身就不是该当构成要件的行为,如果对本身不符合构成要件的行为进行处罚的话,务必说,有违反罪刑法定原则之嫌。
我国通说认为教唆他人自杀的行为本身就具有社会危害性,是对他人生命权益的侵害,所以应以故意杀人罪追究刑事责任。如果非要给该结论冠以理论支持的话,笔者认为其更加接近共犯处罚根据中的纯粹惹起说的范本,但是这样的处理结论由于有违反罪刑法定原则之嫌,已经基本被大陆法系国家刑法理论所否定。可以说,在我国刑法中处罚教唆他人自杀的行为人,已经动摇了共犯的处罚根据,从而陷入了“心情刑法”。
三、对共犯从属性的动摇
(一)共犯的从属性说的展开
是否只要有共犯的行为就可以成立共犯了呢?正犯的行为是否还有必要实施一定的行为呢(有无从属性)?如果说有此必要,该行为有必要具备怎样程度的要素呢(从属性的程度)?围绕着这些问题尚存在着争议。〔26〕主观说从行为人反社会性的立场出发,认为只要共犯实施了一定的诱发、援助正犯的行为就能征表出行为人内心的恶,不需要正犯实施具体的构成要件的行为(共犯的独立性说)。在客观说看来,如果只有共犯的行为而没有正犯的行为是不可能受处罚的。即“法律之承认有教唆犯或帮助犯,必以他方有一教唆者或被帮助者为前提,倘无人被教唆或被帮助,则此方之教唆或帮助行为亦无从发生,此种从属性,乃共犯之本质使然,实无可避免。”〔27〕尤其德国在刑法典中明确采取了从属性的立场以来,在日本也成为通说。德国刑法学者MEMayer将共犯从属性形式区分为四种形式:“(1)最小从属形式(minimalakzessorischeForm),即认为只要正犯行为符合构成要件就足以;(2)限制从属形式(limitiertakzessorischeForm),认为共犯必须从属于正犯的构成要件该当性,违法性;(3)极端从属形式(extremakzessorischeForm),即认为需要正犯行为具有构成要件符合性、违法性和有责性;(4)夸张从属形式(hyperakzessorischeForm),认为正犯除了具备构成要件符合性、违法性和有责性之外,还要具备某些可罚条件。”〔28〕
随着主观主义刑法观的衰退,共犯独立性已经没有多少人主张了,现在争议主要集中在共犯从属性的程度上。但是如果坚持最小从属性形态的话,“将会导致处罚范围过宽,容易陷入‘心情刑法’;可能破坏法的安定性,有违反罪刑法定主义之虞。”〔29〕支持极端从属性的学者一般以本国刑法中的“犯罪”一语的字面含义进行理解,要求正犯的行为是必须符合“犯罪”的行为,即为违法有责的行为,但是这种考虑方法必然使共犯处罚的范围过窄,因为正犯的行为具有法益侵害性还不能对共犯进行评价,于法益保护的急迫性而言是不合适的一种考量方式。而夸张从属性又将与正犯的处罚条件和加重减轻事由对共犯没有影响的因素考虑进来,这样在处罚上不符合“责任个别原则”,可以说有违反责任主义之嫌;并且“该种原则对于共犯认定失之过严,绝大部分的类型均不能成立共犯,乃使得加工之人易于脱罪。”〔30〕在现在德日刑法理论中,以共犯限制从属性为其通说。
(二)共犯从属性视野下的结论检讨
我国通说对教唆他人自杀的行为人要论以刑罚处罚,那么以从属性的观点看来,这是无法接受的结论。即使站在任何一种从属性形态的立场来看,共犯的行为必须从属于正犯的行为时才有意义,也才能被科以刑罚处罚,只是在具体问题上要求的从属性的程度不同罢了。所以要处罚教唆者,必须要论证自杀者的行为符合具体的犯罪构成要件,否则一切论述似乎毫无意义。从当今的德国、日本以及我国的刑法典中,找不出处罚自杀者的法条来,那么我们就不能在有违反罪刑法定原则的风险下发动刑罚。
众所周知,我国在共犯的性质上既没有采取共犯独立性说,也没有采取共犯从属性说,而是创造了“二重性说”,其以我国刑法第29条的规定为立场,认为在教唆他人犯罪上共犯具有独立性,而在处罚上共犯又具有从属性,但是该种怪异的理论也饱受争议。在该种理论的指导下,得出教唆他人自杀具有可罚性的结论来也不足为奇。但是在客观主义刑法观的指导下,笔者认为如果对单纯教唆他人自杀的行为就论罪处刑,可以说动摇了共犯从属性的理论。
四、规范视野下的解释结论的完善
笔者认为,从规范的角度而言,应该在维护构成要件定型性的同时,也应该维护共犯的基本理论,不能为了处罚而随意地动用刑法。笔者在结论的探讨方式上采用通说的分类探讨法,但是对通说的结论不敢苟同。
(一)教唆具有规范理解能力人自杀的行为定性
如果教唆一个具有规范理解能力的人自杀的话,那么对教唆者就不能论处刑罚。因为如前文所揭示,笔者在正犯的概念上采取限制正犯的概念,所以并不是对构成要件的实现予以加功的人就构成共犯,在此处也应该一样的理解。既然我国刑法中也没有处罚自杀者的规范,那么就不能认为教唆者成立共犯,否则就会得出“没有正犯的共犯”的奇怪结论。如果具有规范理解能力的人也必然能够理解自杀的行为性质,其对自己的该种重大的法益放弃也是心知肚明的,我们应当尊重行为人的法益处分权,对欠缺法益的要保护的行为不宜做太多的干涉,这样才能更好地体现刑法的谦抑性原则。
(二)教唆不具有规范理解能力人自杀的行为定性
如果教唆不具有规范理解能力的人实施自杀行为的话,笔者认为可以构成故意杀人的间接正犯。正如上文已佐证的那样,笔者在共犯的从属性程度上是维护德日的通说,即限制从属性说。如果从限制从属性的立场出发的话,必然对间接正犯的范围进行必要的限制,日本更多的学者认为“在利用幼儿或高度精神病的时候,成立间接正犯。”〔31〕那么即使是未成年人但是具有规范理解能力的话,就不能视为被他人利用的“工具”。例如,教唆13周岁的未成年进行抢劫认定为间接正犯就明显不合适,教唆7周岁的人进行抢劫认定为教唆犯就明显的不合理。所以在此处,如果将缺乏规范理解的人认定为“工具”的话,在笔者看来具有合理性。如果教唆不具有规范理解能力自杀的话,可以评价为间接正犯。
(三)教唆缺乏“冷静思考”但具有规范理解能力人自杀的行为定性
如果教唆缺乏“冷静思考”但具有规范理解能力人自杀的话,笔者认为行为人构成故意杀人罪的直接正犯,因为在此处,和行为人自己亲手杀死他人没有任何区别。例如在日本就发生了这样的判例,笔者认为对我国刑法具有借鉴意义。案情如下:被告人以欺骗手段从当时66岁、一个人生活的女性A手里借了750万元钱,因为到期不能返还,就产生了让A自杀以免除债务的念头,于是,他以A向B借钱为由,谎称她的行为违反《出资法》,一旦定罪,就要坐牢相威胁,之后,为逃避侦查,带A四处躲藏,不让其与社会上的其他人联系,在A无路可走的情况下,又极力地劝其自杀,以免给别人添麻烦,A于是产生了自杀的念头。日本福冈高等裁判所认为,A的自杀意思不是其真实的意思表示,从而认为被告人的行为构成杀人罪的直接正犯。〔32〕
姚万勤,单位为海南大学法学院。
【注释】
〔1〕高铭暄、马克昌主编:《刑法学》(第二版),北京大学、高等教育出版社2006年版,第513页。
〔2〕Trifterer,Stafrecht,aaO,S399
〔3〕Trifterer,Beteiligungslehre,aaO,S66
〔4〕陈家林著:《共同正犯研究》,武汉大学出版社2004年版,第5页。
〔5〕阎二鹏:“扩张正犯概念体系的建构兼评对限制正犯概念的反思性检讨”,载《中国法学》2009年第3期。
〔6〕〔德〕耶塞克著:《德国刑法总沦》(第五版),〔日〕西原春夫监译,成文堂1999年版,第505页。
〔7〕〔日〕佐伯千仞著:《刑法讲义总论》(改订版),有斐阁昭和49年版,第344页。
〔8〕〔日〕高桥则夫著:《共犯体系和共犯理论》,成文堂1988年版,第17页。
〔9〕Bockelmann,DiemoderneEntwicklungderBegriffeTaterschaftundTeilnahmeimStrafrecht,SonderheftderZStW,1957,S46ff
〔10〕〔日〕川端博著:《刑法总论二十五讲》,余振华译,中国政法大学出版社2003年版,第378页。
〔11〕〔日〕大越义久著:《刑法总沦》(第二版),有斐阁1996年版,第210页。
〔12〕Gallas,TaterschaftundTeilnahme,Materialien,I,1954S128
〔13〕Roxin,TaterschaftundTatherrschaft,6Auff1994,S127ff
〔14〕〔日〕大塚仁著:《刑法概说总论》(第三版),有斐阁1997年版,第274页。
〔15〕〔日〕西田典之著:《刑法总论》,弘文堂2006年版,第314页。
〔16〕〔日〕大谷实著:《刑法讲义总论》,成文堂2000年版,第424页。
〔17〕〔日〕山口厚著:《刑法总论》(第二版),付立庆译,中国人民大学出版社2011年版,第298页。
〔18〕〔日〕大越义久著:《共犯的处罚根据》,青林书院新社昭和56年版,第112页。
〔19〕〔日〕浅田和茂著:《刑法通论》,成文堂2005年版,第407页。
〔20〕〔日〕松宫孝明著:《刑法总论讲义》(第3版),成文堂2004年版,第283页。
〔21〕〔日〕泷川幸辰著:《犯罪论序说》(改订版),有斐阁1947年版,第247页。
〔22〕〔日〕高桥则夫著:《共犯体系和共犯理论》,成文堂1988年版,第164页。
〔23〕黎宏著:《日本刑法精义》(第二版),法律出版社2008年版,第259页。
〔24〕马克昌著:《比较刑法原理外国刑法学总论》,武汉大学出版社2006年版,第643页。
〔25〕同注〔22〕,第166页。
〔26〕〔日〕野村稔著:《刑法总论》,全其理译,法律出版社2000年版,第390页。
〔27〕韩忠谟著:《刑法原理》,中国政法大学出版社2002年版,第191页。
〔28〕MaxEmstMDerallgemeineTeildesDeutschenStrafrechts,Lehrbuch,2Aufl1923,S391
〔29〕姚万勤:“我国共犯限制从属性之提倡”,载《黔南民族师范学院学报》2011年第2期。
〔30〕柯耀程著:《变动中的刑法思想》,中国政法大学出版社2003年版,第171页。
〔31〕〔日〕福田平著:《全订刑法总论》,有斐阁2004年版,第275页。
〔32〕黎宏著:《日本刑法精义》,法律出版社2007年版,第348页以下。
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高一飞陈琳:我国看守所的中立化改革原载《中国刑事法杂志》2012年第9期,第97103页。引用时请注明出处。内容摘要:由于历史的原因,我国审前羁押机构看守所附属于侦查机关的一个部门。西方各国的审前羁押机构……
王刚:论我国刑罚理论研究中的四个误区刑罚目的一元论之提出【摘要】我国刑罚理论研究中存在四个误区:混淆了刑法目的与刑罚目的;对刑罚目的的含义理解错误;把一般预防当作刑罚目的;把报应当作刑罚目的。通过对这四个误区的厘清,可以得出以下结论……
李凤梅:教唆行为实行性再论【摘要】教唆行为的定位问题是刑法学研究中的基础问题。以实定法为根据证立教唆行为共犯性存在方法论上的错误。将教唆行为认定为共犯中的预备行为混淆了教唆犯与间接正犯的界限,也导致刑法……
童之伟:法治:怎么表达也很紧要法治理念:由五句话改为六句话建议一:关于中国的社会主义法治理念,自2006年以来,很多场合是用这五句话“依法治国、执法为民、公平正义、服务大局、党的领导”来概括和表述的。……
何兵:李庄漏罪案的法治意义网上传来李庄案检方撤诉的消息,无疑大快人心。这一案件必将载入共和国法治史。它的法律意义在于:一、通过民间的努力,斩断公然摧毁法治的黑手。李庄案之所以引发民间众怒,是因为它……
刘洪波:药家鑫被判死刑,合乎民意也合乎法律西安中级法院判处药家鑫死刑。未知药家鑫是否上诉,而且死刑判决须经过最高法院复核,然而,西安中院的判决,已经使围绕药家鑫案的社会焦虑开始缓解。药案确曾出现了异样的迹象。这些……
陈有西:谁的胜利?很多朋友对李庄案撤诉结案很意外,说谁都没有想到。其实这个结局我们是料到的,是预先研判的结果之一。我在20日下午4点40分休庭的新浪微博直播中,已经作了预测,王思璟记者立即作了报……
陈端洪:由行政许可到行政证明户籍制度改革的理想中国户籍管理使用了一个含糊的概念登记。登记在中国法律上有两层基本的含义,一是创设法律自由或权利的程序,二是对某种事实和权利的官方证明。如果说建国初期户籍主要是一种证明的话,那么……
秋风:企业家应当是君子百度文库与作家们的纠纷出现了新的动向:截至3月29日12时,百度文库中非授权文学类作品基本被清空,删除率超过99。但是,这就是君子解决这个问题应有的态度么?显然不是。也许……
童之伟:留心地方官的政绩焦虑驱动型违法施政【按语:此文是作者应约为《中国审判》杂志2011年第4期写的评论的原稿。】最月余,本人先是拜读了习近平副主席在《求是》上发表的《关键在于落实》一文,后又学习了胡锦涛总书记……
周大伟:从经典影片《十二怒汉》想到孔庆东的言论据美国媒体报道,4月9日早晨,奥斯卡终身成就奖获得者、美国著名电影导演西德尼。吕美特(SidneyLumet)病逝在纽约曼哈顿的家中,享年86岁。西德尼。鲁迈特导演的首部电影《……
陈端洪:我们时代的国家理论需求为什么要探讨宪政与主权?要理解这一门课的意义,首先需要反省我们时代的政治危机以及面对这些危机我们可能寻求的解决之道。从国际层面看,危机主要表现为以下几方面:1、全球化的新……
罗豪才:重大行政决策程序应入法以加快转变经济发展方式为主线的“十二五”规划,无论是推进经济结构战略性调整、科技进步和创新、保障和改善民生,还是建设资源节约型、环境友好型社会,深化改革开放,都离不开重大行政决……
吴丹红:药家鑫是不是“激情杀人”备受关注的药家鑫故意杀人案,于3月23日上午在西安市中级人民法院开庭审理,律师在庭审中提出的“激情杀人”之辩成为舆论关注焦点。网上几乎一边倒的谴责律师,很多网民认为,“激情杀人……
陈端洪:死刑的逻辑在我们的时代,在全球的范围内,人们都热衷于鼓吹在一定范围内或在全部法律生活的范围内废除死刑。中国也不乏鼓吹者,他们一方面受到国际的压力,另一方面出于对个体生命的关怀和对死刑泛滥……