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李哲范:统一行政行为概念的路径选择以国外行政诉讼立法技术为借

9月17日 不星湖投稿
  摘要:在深受大陆法系行政行为理论影响的日本、韩国和我国台湾地区,在法律上创设以行政行为为基础的行政处分概念,并使之完善的过程中,立法技术的运用起到了决定性作用,行政处分概念便成为具有实践性和技术性特色的实效性概念。近年来,虽然我国学者提出了统一行政行为概念的各种“概念界定型”的有益设想,但仍然存在严重分歧,莫衷一是。借鉴国外立法技术经验,尝试运用科学的立法技术来统一行政行为概念是非常必要的。
  关键词:行政诉讼;立法技术;具体行政行为;行政行为;行政处分
  行政行为概念无论是在大陆法系国家,还是在我国的行政法理论体系当中,都占据着最基础和最核心的地位。然而,在对待行政行为概念的问题上,我国与日本、韩国和我国台湾地区相比,却存在着明显的差异,主要表现在以下两个方面:一是,在这些国家和地区的法律中,摒弃使用行政行为概念,创设了以行政行为概念为基础的行政处分概念。而在我国,《行政诉讼法》与《行政复议法》均采用了作为行政行为下位概念的具体行政行为概念;二是,在这些国家和地区的法律中,不仅确立了行政诉讼类型结构,而且将“其他相当于行使公权力的行为”包含在行政处分之中并将其作为撤销诉讼的对象,解决了行政处分概念无法涵盖其他行为的缺陷。而在我国,却没有划分行政诉讼种类,行政诉讼对象又限于具体行政行为。此外,最高人民法院在2000年施行的《关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释》(以下简称《若干解释》)第1条中以行政行为取代了具体行政行为概念,从而使具体行政行为和行政行为成为涵意不同的法律概念。
  2005年公布的《行政诉讼法(修改建议稿)》则采用了行政争议概念。行政争议与行政行为系从属关系,但并不意味着前者代替后者。从发达国家行政诉讼立法现状来看,呈现出以撤销诉讼为中心的行政诉讼类型化,行政处分(行政行为)是确定撤销诉讼对象的惟一概念。因此,无论从现实行政诉讼制度运作层面还是《行政诉讼法》的修改层面,都面临着如何统一行政行为概念的问题。不过,从目前行政法学界所提出的构建行政行为概念的设想来看,仅停留在通过对行政行为概念的界定来寻找统一行政行为概念的可能性,同时各种学说又相互对立,对此概念的探讨并没有产生实质性的促进作用。
  从立法技术层面考察国外立法经验,可以看出,立法技术在界定行政处分、确定撤销诉讼的对象、实现行政诉讼类型化,乃至扩大行政诉讼范围上,都起到了重要作用。而在我国,缺乏从立法技术角度去研究行政诉讼的实践,这影响了我们对行政行为细节问题的进一步研究。从这种意义上可以说,寻求行政行为技术理论的支持,成为在统一行政行为概念上亟待探索的新课题。本文将从比较研究的视角,通过对我国行政行为概念与国外行政处分概念的比较分析,运用立法技术原理分析行政行为概念的合理构造,尝试寻找统一行政诉讼对象概念的路径。
  一、行政行为概念之缺陷
  众所周知,行政行为概念最初起源于资产阶级大革命胜利以后的法国,意指行政机关对具体事项的单方处理行为(ActeAdministratif)。1826年,德国学者从法国引进这一概念后,几经改进和变迁,至1895年,奥特迈耶(OttoMayer)在其《德国行政法》一书中,将行政行为(Vewaltungsakt)界定为行政机关针对特定主体的权力所作的具体的权威性意思表示。此后,行政行为在德国作为法律概念得到了广泛的使用。〔1〕日本在明治维新时期引入了德国的“Vewaltungsakt”,将其译为“行政行为”。后来,“行政行为”一词经日本传入我国大陆和台湾地区以及韩国。
  从行政法学发展的过程来看,日本、韩国和我国台湾地区,在行政法的总论,沿用民法上的法律行为概念,将应属于公法领域的行政机关的各种行为把握在一个统一的行政行为概念之下,并对其展开了系统的研究。对行政行为概念曾存在最广义、广义、狭义和最狭义四种学说。日本通说和判例均采用了田中二郎博士界定并被称为最狭义说的行政行为概念,即“行政行为是指行政厅依法行使公权力,就具体事实对人民实施法律规制的行为。”〔2〕韩国的行政行为概念也与日本完全相同,而在我国台湾地区,行政行为是行政处分的上位概念,广义说为通说。〔3〕尽管上述国家和地区在行政行为概念的定位上存在差异,但无论是采用最狭义说为通说的日本和韩国,还是以广义说为通说的我国台湾地区,都没有将行政行为作为法律上的概念,而是在法律上采用了行政处分概念。例如,日本于1962年制定的《行政案件诉讼法》(经2004年修订)第3条第2款规定:本法所称撤销处分诉讼,是指请求撤销行政厅及其他相当于行使公权力行为的诉讼。韩国和我国台湾地区的法律也作出与之大致相同的规定。
  之所以在上述国家和地区的立法中采用行政处分概念而未采用行政行为概念,主要是因为:一方面,“不能将复杂多样的行政机关的行为作为单一的行政行为概念来表述。”〔4〕另一方面,行政行为概念并不是“争讼性”概念,而是“作为实体性概念,起着发生、变更、消灭行政相对人权利、义务的实体法上的作用”,〔5〕并不适用于行政诉讼的实践。因此,在上述国家和地区,为使行政行为概念适应于行政处分概念,主要作出了以下两方面的努力:一是构建争讼法上的行政行为概念;二是建立形式性行政行为概念。〔6〕但是,行政行为概念中所包含的实体和程序方面的内容,使行政行为概念过分负荷,或者由于行政行为的法律要件是逻辑性的静态概念,而行政处分是作为行政手段的动态概念,两者混在一起,无法统一。〔7〕也就是说,行政行为概念中,既包含作为实体法内容的命令、许可、认可,行政行为的付款、撤回等概念,又包含作为争讼法内容的公定力等概念,很难将两者分离并统一在行政行为的概念上。同时,许多学者基于扩大行政相对人受法律保护范围的目的,同样在行政处分理论体系中,提出形式性行政处分概念,其含义又与形式性行政行为几乎完全一致。〔8〕所以,形式性行政行为概念也就丧失了现实价值。正因为行政行为概念存在自身难以克服的缺陷,近年来,日本主流观点主张在学术上放弃以公法和私法二元论为基础的行政行为概念,2004年出版的行政法必读书之一的《行政法的争点》一书,“以行政处分概念取代了行政行为概念”,〔9〕行政行为概念在日本行政诉讼制度上几乎失去了存在的意义。
  二、确定行政处分概念之立法技术
  “立法技术是立法活动中所遵循的用以促使立法臻于科学化的方法和操作技巧的总称。”〔10〕从立法技术层面考察日本、韩国以及我国台湾地区的立法,可以看出,立法技术使行政处分具有可操作性的标准,具体体现在以下两个方面:
  一方面,这些国家和地区运用科学的立法技术,确立了以撤销诉讼为中心的行政诉讼类型体系,从而明确了行政处分概念的定位。例如,日本和韩国的行政诉讼法都将诉讼种类分为抗告诉讼、当事人诉讼、民众诉讼和机关诉讼,我国台湾2001年修改的《行政诉讼法》将行政诉讼分为撤销诉讼、课予义务诉讼、确认诉讼及给付诉讼。另一方面,这些国家和地区将“其他相当于行使公权力的行为”纳人行政处分之中,扩展了行政处分概念其外延,从而扩大了对国民权益的救济范围。例如,除日本《行政案件诉讼法》第3条第2款规定之外,1993年制定的日本《行政程序法》第2条第2项规定:“处分,是指行政厅的处分以及其他相当于行使公权力的行为。”1984年制定的韩国《行政诉讼法》第2条第1款第1项规定:“本法所称的处分等,是指行政厅对具体事实作出的作为法执行的公权力的行使或者其拒绝行使,以及其他相当于公权力的行政作用(以下称为“处分”)和行政裁判的裁决。”台湾1999年2月制定的《行政程序法》第92条第1项规定:“行政处分,是指行政机关对公法上具体事件所作出的决定或者其他公权力的措施,并对外直接发生法律效果的单方行政行为。”从上述法律文本中可以看出,行政诉讼以行政处分的撤销诉讼为中心,明确了行政处分的定位,同时,行政处分概念包含狭义上的行政处分和“其他相当于行使公权力的行为”在内的广义上的行政处分。按照日本学者芝池義一教授的定义,“行政处分是指行政机关行使公权力对外实施的具体的法行为。”〔11〕如果以“单方性”来表述其公权力的内容,这种定义与我国台湾地区《行政程序法》中的行政处分概念几乎一致。
  值得关注的是,在这些国家和地区,之所以除行政处分之外,还将“其他相当于行使公权力的行为”作为撤销诉讼的对象,主要基于以下两方面原因:第一,从根本上讲,因为行政处分概念无法包容公权力性事实行为,而权力性事实行为又必须纳入到行政诉讼受案范围,因此,在“其他相当于行使公权力的行为”中包含权力性事实行为。〔12〕从这种意义上,可以说行政处分概念的缺陷源自前述的行政行为论所存在的超负荷性缺陷。第二,将“其他相当于行使公权力的行为”一并视为行政处分或者以其概括行政诉讼对象,蕴含着立法者考虑到随着现代社会的发展,行政活动日趋多样化和复杂化,在很多情况下难以把握行政处分概念,试图通过将不能以行政处分概念予以抽象的行为留给司法实践中进行探索的努力。事实上,判例已经将在概念上并不属于行政处分而以强制力为后盾的行政指导等事实行为作为撤销诉讼的对象。〔13〕
  由此,在这些国家和地区,行政处分成为了一个“基础性”、“功能性”和“技术性”的概念。行政处分的“基础性”,是指行政处分作为行政法学中与民事法律行为相对应的行政法律行为概念,在传统行政法上具有核心地位,诸多行政法律关系均围绕行政处分而展开;行政处分的“功能性”,是指它并非是一个纯粹学理上的概念,而是一个为适应行政诉讼实践的需要而设置的功能创设性概念,在这些国家和地区行政处分是提起行政诉讼的前提要件。基于行政法控制行政权,保护人权的基本精神,学界和实务界长期致力于对行政处分概念作扩张性解释,以达到扩大公民的诉讼权利、加强司法权对行政权控制的目的;〔14〕行政处分的“技术性”,是指它既包括传统的行政行为概念的内涵又包括“其他相当于行使公权力的行为”,成为具有适用性与实践性的概念,从而扩大了撤销诉讼的对象范围,避免了传统行政处分概念过于狭窄的缺陷。
  三、我国行政行为概念之反思
  (一)学术界的基本思路
  自1989年我国《行政诉讼法》采用具体行政行为概念,以及2000年的《若干解释》采用行政行为概念以来,行政行为已在我国行政审判实践得到了广泛的使用。在我国,行政行为的概念曾存在最广义说、广义说、狭义说和最狭义说等观点。〔15〕其中,最广义说和广义说,不符合现代行政法的要求,已被理论界摒弃。在统一和重构行政行为概念的问题上,学者们主要提出了采纳以最狭义说为基础的行政行为概念和以狭义说为基础的行政行为概念的思路,〔16〕本文将前者称为“狭义型行政行为概念说”,将后者称为“广义型行政行为概念说”。
  “狭义型行政行为概念说”秉承严格主义的立场,凸显行政行为概念的固有特征。该说认为,“行政行为是指行政主体依法行使国家行政权,针对具体事项或事实,对外部采取的能够产生直接法律效果使具体事实规则化的行为。”〔17〕最高人民法院1991年施行的《关于贯彻执行中华人民共和国行行政诉讼法若干问题的意见(试行)》(以下简称《若干意见》)第1条规定:具体行政行为,是指国家的行政机关及其工作人员、法律法规授权的组织、行政机关委托的组织或者个人在行政活动中行使行政职权,针对特定的公民、法人或者其他组织,就特定的具体事项,作出的有关该权利义务的单方行为。因此,除“单方行为”的表述外,“狭义型行政行为概念说”基本上采纳了《若干意见》对具体行政行为作出的定义,又可称为司法解释说或者修正的司法解释说。在统一和重构行政行为概念的问题上,该说认为,应以“行政行为”取代“具体行政行为”,并对行政作用实行类型化处理,使行政行为与法规命令、行政合同、事实行为等是处于同一位阶的概念,同时围绕着行政诉讼界定行政行为。〔18〕
  然而,该说遭到了多数学者的指责,认为该说限定了作出具体行政行为的主体;将具体行政行为仅视为行政主体行使职权所作的行为,忽视了行政主体履行职责所作的行为和未履行职责的不作为行为也是具体行政行为;把具体行政行为的对象限于人和事同时具备的特定形式不够准确;限于单方行为,
  将行政合同排除在外,其范围过于狭窄等。〔19〕
  “广义型行政行为概念说”坚持宽泛主义的立场,进一步扩展行政行为概念的外延,以显示其概念的包容性。该说认为,行政行为是指行政主体在实施行政管理活动,行使行政职权过程中作出的具有法律意义的行为。〔20〕这种观点便成为通说,并被最高人民法院的《若干解释》所采用。按照“广义型行政行为概念说”的理解,“行政行为不仅包括法律行为,而且包括事实行为;不仅包括单方行为,而且包括双方行为;不仅包括侵益性行为,而且包括赋权性行为;不仅包括受益性行为,而且包括制裁性行为;不仅包括刚性行为,而且包括柔性行为。”〔21〕在统一和重构行政行为概念的问题上,该说认为,“广义型”行政行为的概念,不仅与公共行政的发展趋势相契合,而且与现行法律的规定相契合,有利于扩大行政诉讼受案范围和完善行政诉讼制度。同时,能够扩展行政法学研究领域、使行政法学更好地为实践提供理论指导。〔22〕
  目前在我国,“广义型行政行为概念说”是通说,但通说赖以存在的前提,即抽象行政行为与具体行政行为的划分却具有重大缺陷;从运作机理上看,行政行为效力的发生基于其单方性,不应包括双方合意才发生效力的行政合同行为,所以单方行政行为和双方行政行为是不能共生的。因此,遭到了来自“狭义型行政行为概念说”的“功能的迷失”、“概念的空洞”和“体系的紊乱”的反驳与批判。〔23〕
  由于上述两种观点长期论争并且很难达成共识,不仅造成了理论上的困境,而且也在审判实践中产生了难以确定受案范围统一标准的问题。
  (二)“概念界定型”设想的缺陷
  目前,我国理论界及实务界对修改与完善《行政诉讼法》的讨论非常激烈,而“讨论的焦点之一就是反复论证与行政行为概念相关的抽象行政行为、行政合同行为、事实行为、行政指导、内部行为纳入行政诉讼受案范围的得失。”〔24〕由此,不可回避的是必须澄清抽象行政行为、行政合同、事实行为等行为与行政行为概念的关系。
  第一,就具体行政行为与抽象行政行为而言,关于两者的划分问题一直困扰着理论界和实务界。尽管学界为了区分具体行政行为与抽象行政行为提出了有益的判断标准,但问题在于,作为前提条件的具,体行政行为与抽象行政行为的划分是否合理。具体而言,首先,在逻辑上,如同其他任何事物一样,行政行为既是具体的,同时又是抽象的。因此,具体行政行为与抽象行政行为在外延上不仅不互相排斥,反而相互兼容。在逻辑上,这是典型的子项相容错误。〔25〕其次,在实践中,一方面由于两者划分标准的模糊性,导致大量应该受理的行政案件被置于法院之外,使得行政相对人的合法权益得不到应有的司法保护;另一方面,抽象行政行为在客观上也为行政机关逃避司法审查、滥用行政权力制造了借口,法治行政的基本原则无法获得落实。〔26〕因此,对于行政行为中的“抽象部分,完全可以从行政作用的角度入手,独立于行政行为的概念,以行政立法或授权立法或委任立法的形式展开研究”。〔27〕
  第二,就单方行政行为与双方行政行为的划分而言,问题在于对具体行政行为能否作“单方”与“双方”的划分。从《若干意见》第1条规定来看,具体行政行为仅指单方行为。广义说主张行政行为概念包含行政契约或行政合同,其目的在于把此类行为作为行政诉讼对象,并且与民事契约区别对待。事实上,行政行为与双方行为存在着根本差异。前者效力的发生是基于行政主体的单方意思表示,而后者则需双方合意才能生效。显然,通说的概念与分类自相矛盾。应当注意的是,即使行政合同的缔结不属于行政行为,但是,行政机关行使行政权,单方废止或变更行政合同的行为应视为行政行为。〔28〕因此,对于行政合同行为应区别对待。
  第三,就事实行为而言,无论前述的哪一种观点都强调行政行为是行政机关行使行政职权的一种法律行为。事实行为,是指行政主体实施的没有处分内容和法律约束力的行为。行政主体在作出此类行为时,并无发生法律效果的意图。法律行为与事实行为的核心区别在于后者不依赖于行为人意图而产生其法律后果;而前者的法律后果之所以产生恰恰是因为行为人表示了此种意图即法律使其成为实现行为人意图的工具。因此,正如行政处分概念无法包容行政事实行为一样,以行政行为概念是不可能涵盖行政事实行为的。
  四、统一行政行为概念之基本设想
  从上述的内容可以看出,我国学界和实务界,在统一行政行为概念问题上,最大的冲突在于坚持以概念法学为基础的狭义型行政行为概念还是坚持注重审判实务的广义型行政行为概念。从比较研究的角度来看,“狭义型行政行为概念说”强调行政行为的“针对具体事项或事实”、“对外产生法律效果”、不包括行政合同行为等要素,由此推定,该说的行政行为概念在行政诉讼制度中的地位和功能与行政处分概念基本相似,更为真实地体现行政行为固有的特征。因此,相比之下,该概念更具逻辑性和严密性。但是,如同行政处分概念无法包容事实行为一样,狭义型行政行为概念也无法包容诸多具有实际影响力的事实行为。因此,我们可以借鉴日本、韩国和我国台湾地区行政法学理论及其立法经验尝试在行政行为立法技术的本土化问题上作出努力。具体而言,统一行政行为概念要在立法技术层面上,要解决好以下两个问题:
  一是构建行政诉讼类型构造。现代社会的迅速发展、社会事务的繁多与社会关系的复杂,必然导致社会纠纷的多样化与复杂化,与其相伴而来的诉讼手段的类型化与精密化也已成为不同法系的共性规律。权力的行使都应当遵循一定规则,这是法治的基本要求。但是,不同类型的行政行为可以遵循不同的规则。〔29〕因此,行政诉讼类型化也成为行政法学领域最基本的研究课题之一,其目的在于“按照一定的标准对社会纠纷进行归类总结,为相应诉讼救济途径的设计或者诉讼体系漏洞的弥补奠定社会实证基础。”〔30〕然而,在我国,从行政诉讼判决的形式推导出行政诉讼类型的做法,实际上是一种不科学的倒果为因的做法。〔31〕二是将“相当于其他公权力行使的行为”列入行政行为概念和内涵之中。在行政行为概念中注入事实行为等其他行使公权力的行为,不仅可以协调目前在“广义型行政行为概念说”与“狭义型行政行为概念说”之间的冲突,体现学界为明确界定行政行为概念所作出的努力,而且使行政行为概念保持其作为行政救济法上的技术性概念特性,从而又避免与纯粹学理性的概念相混淆。
  基于上述理念,对行政行为可做出如下界定:行政行为,是指行政主体依法行使公权力,针对具体事项或事实所作出的对外产生法律效果的单方法律行为,以及其他相当于行使公权力的行为。〔32〕这种行政行为具有如下特点:第一,行政行为是行政主体所实施的行为。由此,行政行为与立法行为、司法行为相区别。第二,行政行为是对外实施的行为。由此,行政行为与行政组织内部相互间的行为相区别。第三,行政行为是法律行为。由此,行政行为与行政指导、行政强制措施等事实行为相区别。第四,行政行为是行使公权力的行为。由此,行政行为与作为法律行为的行政合同或行政契约相区别。行政权的公权力性的内容可以用“单方性”来表述。“单方性”意味着法的效果的最终决定并不依赖于行政相对人的同意。第五,行政行为是对具体事实加以规制的行为。由此,行政行为与行政机关制定法律、法规和规章等行为相区别。第六,行政行为中包括具有实际影响力等事实行为。将“其他行使公权力的行为”包含在行政行为概念之中,既克服行政行为概念的宽泛性又克服它的狭窄性。总之,行政行为除主体要素以外,行政行为的特征还包括“行使公权力”、“针对具体事项或事实”、“对外产生法律效果”和“单方性”。国外行政行为和行政处分概念发展的历史表明,行政行为的这种本质特征是不可否认的。
  五、结语
  从本文考察的日本、韩国和我国台湾地区的行政诉讼制度与理论来看,值得我们关注的是如何采用科学的立法技术的问题。具体体现在以下两个方面:一是国外立法采取了直接明文规定行政诉讼类型的方式,其优点在于明确、易于原告和法院掌握,操作性强。这就与我国《行政诉讼法》没有规定行政诉讼类型的现状形成了鲜明的对比。二是行政行为概念本土化的最大特点就是以行政处分概念取代行政行为概念并吸收行政行为概念的核心内容;行政诉讼以撤销诉讼为中心,在确定撤销诉讼的对象范围上,将“相当于其他行使公权力的行为”注入行政处分概念的内涵之中,并在多年来的理论研究与司法实践相辅相成、良性互动的条件下,使行政处分发展成为一个十分精致的“技术性”概念。本文阐述的国外经验表明,立法技术的运用,已成为构建和统一行政行为概念,或者确定行政诉讼对象范围的内在需求与必然选择,即将“相当于其他行使公权力的行为”或“其他行使行政职权的行为”一并列入行政行为概念的内涵来统一行政行为的概念。
  注释:
  〔1〕参见翁岳生:《论行政处分之概念》,翁岳生:《行政法与现代法治国家》(第三版),台湾大学法学丛书编辑委员会编辑1979年版,第35页。
  〔2〕〔日〕田中二郎:《行政法總論》,有斐阁1957年版,第262页。
  〔3〕参见前引〔1〕,翁岳生书,第7页。
  〔4〕〔日〕山内一夫:《行政行為論对批判再编成》,《学習院大学法学部研究年報》第19卷,第480页。
  〔5〕〔韩〕慎保晟:《机能》,《考试研究》1994年第4卷,第123页。
  〔6〕形式性行政行为,是指在实体上把握行政行为时,对本来不具有公权力的非权力性行政的某种行政决定及行政活动作出形式性、技术性处理,将其当作行使公权力的行为,使之成为抗告诉讼对象的行为。参见〔日〕池田敏雄:《形式的行政行为》,〔日〕成田赖明编:《行政法争点》(新版),有斐阁1990年版,第62页。
  〔7〕〔日〕山内一夫:《行政法》,第一法规1986年版,第38页。
  〔8〕〔日〕室井力:《形式的行政処分》,雄川一郎編:田中二郎先生古稀记念《公法理論下I》,有斐阁1976年版,第1727页。
  〔9〕〔日〕人见刚:《行政処分意義分類》,〔日〕芝池義一、小早川光郎、宇贺克也编:《行政法争点》(第3版),有斐阁2004年版,第28页。
  〔10〕周旺生:《立法学》(第二版),法律出版社2009年版,第453页。
  〔11〕〔日〕芝池義一:《行政法読本》,有斐阁2009年版,第95页。
  〔12〕〔日〕杉本良吉:《行政事件訴訟法解説》,《法曹时報》1963年第15卷第3号,第36页。
  〔13〕例如,1993年4月23日秋田地方裁判所的判决,肯定了对《生活保护法》上的行政指导提起的撤销诉讼;2005年7月15日最高裁判所的判决肯定了依据《医疗法》第30条之七的规定作出的医院开设中止劝告的撤销诉讼。分别参见《行政事件判例集》第44卷第45号,325页;《民事判例集》第59卷第6号,第1661页。
  〔14〕余军:《行政处分概念与具体行政行为概念的比较分析》,浙江大学公法与比较法研究所编:《公法研究》(第三辑),商务印书馆2005年版,第69页。
  〔15〕参见许崇德、皮纯协主编:《新中国行政法学研究综述(19491990)》,法律出版社1991年版,第176178页。
  〔16〕参见江必新、李春燕:《统一行政行为概念的必要性及其路径选择》,《法律适用》,2006年12期,第41页。
  〔17〕参见前引〔15〕,许崇德、皮纯协书,第176页。
  〔18〕参见章志远:《行政诉讼法前沿问题研究》,山东人民出版社2008年版,第14页。
  〔19〕参见方世荣:《论具体行政行为》,武汉大学出版社1996年版,第612页。
  〔20〕参见罗豪才主编:《行政法学》,北京大学出版社1996年版,第105106页。
  〔21〕江必新:《司法解释对行政法理论的发展》,《中国法学》2001年第4期,第39页。
  〔22〕参见前引〔16〕,江必新、李春燕文,第4142页。
  〔23〕前引〔18〕,章志远书,第8、9、10页。
  〔24〕前引〔16〕,江必新、李春燕文,第41页。
  〔25〕参见周永坤:《司法制度改革论纲》,南京师范大学法制现代化研究中心编:《法制现代化研究》南京师范大学出版社2000年版,第169页。
  〔26〕参见前引〔18〕,章志远书,第15页。
  〔27〕杨建顺:《关于行政行为理论与问题的研究》,《行政法学研究》1995年第3期,第9页。
  〔28〕参见于安、江必新、郑淑娜编著:《行政诉讼法学》,法律出版社1997年版,第104105页。
  〔29〕参见应松年:《中国行政程序法立法展望》,《中国法学》2010年第2期,第10页。
  〔30〕樊崇义主编:《诉讼原理》(第二版),法律出版社2009年版,第551页。
  〔31〕参见马怀德主编:《行政诉讼原理》(第二版),法律出版社2009年版,第106页。
  〔32〕参见〔日〕芝池義一:《行政法総論講義》(第4版補訂版),有斐阁2006年版,第125页。
  李哲范,吉林大学法学院副教授。
  来源:《当代法学》2012年第4期
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田雷:美国共和宪制内的“总统”幽灵俗话说“外行看热闹,内行看门道”,就在四年一度的美国总统大选吸引了全球关注的目光之时,我作为一位美国宪政的研究者,虽然数年之前就写过有关美国选举问题的文章,却并不打算去消费在当……张义清:公民受教育权的宪法保障与司法救济【摘要】宪法对公民受教育权的保障带有根本性。教育法等部门法则是宪法关于公民受教育权保障性条款的具体实现形式。“齐玉苓案”昭示:当公民受教育权被侵害而穷尽了其他法律手段仍不能获得……张义清:宪法惯例的理性思考【摘要】宪法惯例根植于特定的语境、国情和相应的体制土壤之中。作为一种默示的宪法规则,宪法惯例应当与一国的宪法精神、制宪宗旨和宪法原则相契合,同时亦应具有确定的规范性和拘束力。在……莫于川:1982年宪法及其历次修改是我国经政改革与法治发展的1982年宪法颁行30多年来,我国经济、政治、文化和社会发展的成绩斐然,法制建设的进步也令人瞩目,并对经济、政治、文化和社会发展起到了特殊的推动和保障作用。改革开放进程中变动着……李哲范:统一行政行为概念的路径选择以国外行政诉讼立法技术为借摘要:在深受大陆法系行政行为理论影响的日本、韩国和我国台湾地区,在法律上创设以行政行为为基础的行政处分概念,并使之完善的过程中,立法技术的运用起到了决定性作用,行政处分概念便成……田飞龙:八二宪法中的政治宪法结构在世界宪政地图中,中国是大国宪政的“异数”。1840年以来,中国作为“尾随者的国度”被强制纳入西方主导的现代世界体系之中,在文化价值与制度系统的双重层面经受着中国文明有史以来最……杨海坤:道路决定命运宪法决定国运改革开放以来我国法治建设的成就毋庸置疑、有目共睹,但是一些部门、一些地方官场腐败、人治不绝的情景也是实实在在的,而根本救治之道就是民主法治,首要的就是依宪执政、依宪治国。当务之……郭道晖:规范执政党与人大的关系我国人大制度自1954年建立至今,已运行了58年。我有幸在19791987年间在全国人大常委机关(法工委)工作过8年,亲历过改革开放以来人大制度的某些革新与进步,也一直关注着人……傅洋:高举宪法,还权于民1982年12月4日,第五届全国人大第五次会议通过了新修改的宪法。这就是人们熟知的“八二宪法”,也是人们公认的建国以来最好的一部宪法。它和此后的四次刑法修正案共同构成了中国现行……曾文远:论对村民选举权的法律救济基于地方自治法的立场摘要:村民选举权屡遭侵害导致村委会选举出现不协调之音,从而影响村民自治原本具有的社会和法律功效,故从法律制度上保障村民选举权的救济实属必要。厘清地方自治与自治监督的关系问题,是……曾祥华:我国流域管理立法模式探讨【摘要】加强流域管理立法是改善流域环境的一个重要途径,流域管理立法应当坚持可持续性原则、协调性原则、整体性原则、时效性原则。我国现行流域管理立法具有分散性、多层次性和应急性等特……田飞龙:中国人大制度的代表性及立法权规范化的制度建构在当代中国的政治景观中,每逢新一轮基层人大代表换届选举,官方、媒体、积极公民皆会以各自角色与诉求竞逐其中,在法律所开放出来的有限的直选空间(县、乡两级代表)中展开控制、辩论和参……
张允若:海外华文报刊和国内政治变革张允若:关于新闻产品的几个经济学问题陶东风:是什么阻碍和扼杀了人的道德自主性徐贲:善待底层民情郝建:“唯漂亮主义”的团体操进行曲徐贲:替罪羊拯救不了我们的道德灵魂:谈范美忠事件张允若:“开放透明进行到底”了吗?周宁:乞丐的话说出了恐怖的生活徐贲:美国经验:公正的征税必须透明周宁:来洛尼亚王国的童话故事张允若:何必给章含之涂上厚厚的油彩张允若:对传播学几个基本概念的辨析田依桐年龄多大是哪里人?田依桐是怎么出道的?苹果手机显示充电但无法充电怎么回事如何在旅游旺季买低折机票疫情车辆通行证怎么办理疫情车辆通行证申请书模板描写同学的优点作文小小动物园打造“海外日本”,藏富于民:平成真是“失去的三十年”?紫外线消毒后多久可以进入卧室?只有证人证词没有实物证据,这样能否定罪?三星ST77相机说明书下载松花粉的作用与功效及禁忌人群不严造句用不严造句大全

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